С
введением политики военного коммунизма потребность в нормах, регулирующих
переход по наследству частной собственности (каковыми, безусловно, являлись
нормы т. Х ч. 1), отпала, и был издан Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. об отмене наследования[18], который
безоговорочно отменил старое наследственное право, придав этой отмене обратную
силу в отношении всех наследств, не поступивших во владение наследников до его
издания, и одновременно установил новые правила перехода имущества умершего,
однако при этом не назвал их наследованием[19]. Декрет исключал завещательные
распоряжения собственника относительно своего имущества и допускал наследование
исключительно по закону.
Гражданский кодекс 1922 г. установил наследование имущества, какова бы ни была его природа, в пределах 10 000 золотых
рублей. Принятым в 1922 г. одновременно с ГК Земельным кодексом РСФСР был
предусмотрен особый порядок наследования общего имущества в колхозном дворе,
ограничивавший открытие наследства случаем, когда умерший являлся последним
членом двора. Во всех остальных случаях правила о наследовании не подлежали
применению, а доля умершего в имуществе двора переходила к остальным его членам[20].
Существенные изменения в
наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию»[21], который существенно расширил свободу завещания: так,
завещатель получил право при отсутствии лиц, являющихся наследниками по закону,
составить завещательные распоряжения в пользу посторонних лиц[22].
Несмотря на то что после 1945 г. в ГК 1922 г. не было внесено ни одного изменения по вопросам наследственного права, с 1 мая 1962 г. нормы Гражданского кодекса подлежали применению в части, не противоречащей Основам 1961 г. Основы явились результатом более чем 20-летних законопроектных работ по созданию общесоюзного
кодифицированного акта в сфере гражданского законодательства и включали лишь
принципиальные положения, касавшиеся основных цивилистических институтов. К
наиболее существенным новшествам, предусмотренным Основами 1961 г. по сравнению с ГК 1922 г., относилось включение родителей в первую очередь наследников по
закону независимо от их трудоспособности, изменение положения иждивенцев
наследодателя, которые наследовали вместе с той очередью наследников, которая
призвана к наследованию.
В соответствии с ГК 1964 г. наследование осуществлялось по закону и по завещанию.
Хотя
раздел ГК 1964 г. о наследственном праве продолжал действовать вплоть до 1
марта 2002 г. без каких-либо существенных перемен, основополагающие изменения,
происходившие с начала 1990-х гг. в базовых принципах построения гражданского
оборота, коснулись и перехода имущества после смерти гражданина к другим лицам.
В первую очередь произошло уравнение частной собственности с другими видами
собственности, были существенно ограничены законодательные запреты, касающиеся
видов имущества, которое может принадлежать гражданам. Объектом собственности
гражданина, а значит, и объектом наследственного преемства, могли теперь быть
земельные участки и другая недвижимость, сложные имущественные комплексы,
пакеты акций, многообразные имущественные права, прежде всего, связанные с
ценными бумагами и интеллектуальной деятельностью[23]. Все это в конечном итоге определило
основные направления реформирования наследственного права, которое было
осуществлено в части третьей Гражданского кодекса РФ 2001 года.
Таким образом, можно с
уверенностью констатировать, что институт наследования является древнейшим
институтом гражданского права, известным еще со времен древнейшей истории, и
при этом он не только получил свое развитие, но и сохранил свою актуальность и
значимость на сегодняшний день.
С принятием части третьей
Гражданского кодекса РФ впервые в истории отечественного права в законе
раскрывается понятие наследования. В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ
наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина
(наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, если закон не устанавливает иное.
Таким образом,
наследование характеризует условия и порядок правопреемства в имуществе
наследодателя другими лицами (наследниками). Из этого следует, что по общему
правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы
для регулирования правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не
допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества
в случае смерти. Для указанных целей может быть использован только институт
завещания.
Имущество умершего
гражданина переходит к другим лицам в порядке правопреемства. Это означает, что
в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта прав на имущество,
при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от
прав и обязанностей наследодателя.
Предметом наследственного
правопреемства является имущество умершего, которое в соответствии с ГК РФ
входит в состав наследства (см. ст. 1112).
Наследодателем именуется
умерший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остается
наследство. При этом во внимание не принимаются ни существовавший у гражданина
объем дееспособности, ни его гражданство, важно лишь то, что при жизни он имел
имущество, которое может перейти к другим лицам в порядке наследования.
Наследниками признаются
лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть призваны к наследованию ( ст.
1116 и 1117).
Вместе с тем
наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным
лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственного правопреемства
могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например, при
завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за
счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного
или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать
исполнения этой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК РФ). Но и в подобных
случаях субъектами наследственного правопреемства считаются только наследники
как непосредственные правопреемники умершего. Отказополучатели выступают лишь в
роли кредиторов самих наследников.
Кроме того, имущество
умершего может переходить к иным лицам и не по правилам наследственного
правопреемства. Однако такие ситуации должны быть прямо указаны в законе.
Например, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не
полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей,
пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда,
причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит
проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным
иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не
проживали (п. 1 ст. 1183). Изначально такие суммы не включаются в состав
наследства, и поэтому вести речь о существовании в подобных ситуациях
наследственного правопреемства нельзя. Лишь при отсутствии лиц, имеющих право
на получение таких сумм, а также если они не предъявили требований об их
выплате в установленный срок, соответствующие суммы включаются в состав
наследства и наследуются на общих основаниях (п. 3 ст.1183).
В соответствии с п. 1 ст.
1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего переходит в порядке
универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в
один и тот же момент.
Это, в частности,
означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества
(единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место
его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную (известную)
часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им)
наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном
объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства.
Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к
наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе
наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства
приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально
своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).
Наследство как предмет
правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно
являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном
выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога
не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на
его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный
залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353
ГК РФ). В качестве еще одного примера может быть назван переход прав на
застрахованное имущество. Согласно ст. 960 ГК РФ при таком переходе права и
обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя.
Наследство переходит к
наследникам одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ),
независимо от времени его фактического принятия, а также от момента
государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое
право подлежит регистрации (см. п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Согласно ГК РФ (ч. 1 ст.
1112) состав наследственного имущества ограничивается четырьмя видами объектов:
вещи; имущественные права; имущественные обязанности; иное имущество.
Вещи включаются в состав
наследства при условии, что наследодатель имел на них определенное вещное право
(право собственности, право пожизненного наследуемого владения и др.).
Необходимость существования права на вещь подтверждается указанием на то, что в
состав наследства могут входить лишь принадлежавшие наследодателю вещи. Такая
принадлежность устанавливается в праве посредством правонаделения и может быть
подтверждена соответствующими правоустанавливающими документами
(свидетельствами о праве собственности, судебными решениями, свидетельствами о
праве на наследство, договорами о приобретении вещи в собственность и др.).
Отсутствие права на вещь
у наследодателя не может привести к появлению права у наследника. Суд, в
частности, не может удовлетворить требования наследников о признании за ними
права собственности (в порядке правопреемства) на самовольно возведенные
наследодателем строения и помещения.
Наряду с правами на вещи
в состав наследства могут входить иные имущественные права, и прежде всего
права обязательственные (права арендатора недвижимого имущества - п. 2 ст. 617
ГК РФ; права заимодавца по договору займа и т.п.), корпоративные (например,
права акционера на участие в управлении обществом; права участника общества с
ограниченной ответственностью в случаях, когда переход таких прав не
исключается в учредительных документах общества, - п. 6 ст. 93 ГК РФ), а также
права исключительные (например, право использования фирменного наименования или
знака обслуживания).
Долги (имущественные
обязанности) наследодателя образуют особую группу объектов в составе
наследства. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя
хотя и солидарно, но в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного
имущества (ст. 1175 ГК РФ).
В состав долгов
наследодателя, переходящих по наследству, входят разнообразные имущественные
обязанности гражданско-правового характера (долг по договору либо иной сделке,
долг из обязательства по возмещению вреда, а также другие долги).
Иное имущество,
упоминание о котором содержится в ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, представляет собой
объекты, отличные от вещей, имущественных прав и обязанностей. Среди них
следует назвать имущественные комплексы, неоднородные по своему составу, но
выступающие в гражданском обороте как самостоятельные объекты (например,
предприятия - ст. 132 ГК РФ).
Состав наследства
определяется на день открытия наследства.
Имущественные права могут
быть включены в состав наследства, а наследники могут стать правопреемниками
таких благ лишь в том случае, если эти права принадлежали умершему до
указанного момента. Если же то или иное имущественное право возникает в связи
со смертью лица, наследственного правопреемства не происходит. Так, в
правоотношениях из договора личного страхования в случае смерти застрахованного
лица и отсутствия в договоре указания на иного выгодоприобретателя
выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица (п. 2 ст. 934
ГК РФ). Однако право выгодоприобретателя по такому договору не может составлять
предмет наследственного правопреемства, поскольку во внимание должен
приниматься не факт заключения договора страхования при жизни наследодателя, а
момент возникновения самого права на получение страховой суммы по нему, который
связывается со смертью застрахованного лица. Другой пример связан с проблемным
для россиян вопросом о сохранении абонентского номера в телефонизированном
помещении. В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»[24]
при наследовании телефонизированного помещения наследник имеет право на
заключение договора об оказании услуг связи. Однако это не означает, что права
по договору, заключенному с наследодателем, переходят к такому наследнику в
порядке наследования. Такие права возникают у наследника как первоначальные.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|